广州商标注册类别的选择小技巧
作者:广东昌汇知识产权代理有限公司 时间:2021-01-11 08:36:40
广州商标注册类别选择小技巧,主要有四点,让小编讲给你们听:
1、选择与企业现有业务匹配的类别企业在注册商标时,主选的注册类别应该是与商品(服务)自身属性相关的类别。
2、选择与企业未来发展相匹配的类别从未雨绸缪的角度看,企业应当在未来可能推出的商品(服务)涉及的类别上进行商标注册。否则,等你推出新产品并想为它申请注册商标的时候,可能会发现心仪的商标早已被别人抢先注册了。
3、选择不易混淆的商品类别我们在选择商品(服务)分类时,可能会因为对《类似商品和服务区分表》不熟,而忽视了那些容易造成消费者混淆的商品(服务)分类。如果企业只在产品自身所属的类别上注册商标,而忽视那些容易混淆的商品(服务)类别,一旦竞争对手在那些类别上注册了和你一模一样的商标,日后再生产、销售印有该商标的商品,绝对会混淆消费者对“正版”商品的认知,对企业造成巨大的伤害。
4、选择对企业没有负面影响的类别。
涉及游戏名称的商标侵权问题,应从商标侵权认定的一般规则出发,结合游戏行业的特点,综合考量是否属于商标性使用、是否导致混淆以及是否存在其他抗辩事由等问题。本文重点分析游戏名称的“商标性使用”和“混淆可能性”两个关键问题。
问题一:是否属于“商标性使用”
实践中,认定商标侵权以构成商标性使用为前提。按照《商标法》第四十八条规定,商标使用应当是“用于识别商品来源的行为”。商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权,其必须证明他人的行为属于商标性使用行为,即他人对于商标权人的商标标识的使用应能够起到区分商品或服务来源的作用,只有符合该前提条件的行为,才有可能侵犯商标权人的注册商标权。
判断游戏名称是否侵犯商标权,同样应当首先考虑该名称是否发挥区分来源的作用,是否属于商标性使用。一般情况下,游戏名称突出使用,具有区分游戏来源的作用,属于商标性使用,但大致有以下两种例外情况。
第一种情况是未突出作为游戏名称使用,难以发挥识别作用。比较典型的是游戏名称仅仅出现在游戏介绍的文字中,或者相关文字主要用以描述游戏的角色、道具、人物名称、故事场景等。在口袋西游等商标案中,原告主张享有芙蓉仙子等24件注册商标的权利,但被告是将相关文字用于描述游戏中角色或道具等,即作为相关角色、道具等的名称,且并未突出使用,客观上不会导致相关公众将上述文字与被告之间形成特定的对应关系,不属于商标性使用。
第二种情况是虽然突出作为游戏名称使用,但仅属于描述性使用。即对相关词汇的使用是基于该文字本身含义,用以描述服务的内容特点等,并非为了指示自己商品或服务的特定来源。典型的如“大富翁”案:“大富翁”主要用来指代“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”,并且相关公众对此已经熟知。当被告使用“大富翁”时,相关公众并不会将其作为商标识别。类似的情况还有“三代”“保皇”“挖坑”等案:三代游戏、保皇游戏、挖坑游戏等作为特定扑克游戏的通用名称,已被社会公众普遍知悉和接受,相关公众在看到这些词汇时,不能将其作为商标识别,被告使用相关游戏名称不构成商标性使用。
问题二:是否有“混淆可能性”
判断商标侵权以“混淆可能性”为核心,商品(服务)相同或类似、商标相同或近似这两个问题是主要的判断因素。除此之外,注册商标本身的知名度和显著性、被控侵权行为的主观恶意等也是重要考量因素。
第一,被控侵权游戏与注册商标核定商品(服务)是否相同或类似。游戏涉及的商标注册类别主要是第9类“计算机游戏软件”等商品和第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务。前者主要包括依靠下载客户端在电脑上操作的“客户端游戏”,比如2001年以来《石器时代》《仙境传说》等;后者主要包括基于Web浏览器的网络发展而成的在线多人互动游戏,即“Web游戏”,比如2007年以来的《傲视天地》《神仙道》等。而当前流行的“手游”,比如《刀塔传奇》《炉石传说》等,与前述两类商品或服务均存在紧密联系。当前涉及游戏名称商标侵权的纠纷中,“手游”占有很大比例。若主张侵权方的商标同时注册在这两个类别,相对较为容易判断。比如在“穿越火线”一案中,原告独家享有第9类、第41类穿越火线注册商标使用权。但如果主张权利一方与被控侵权方在两个类别各自享有商标权,则问题变得复杂,需要综合其他因素,结合相关行为正当性等进行判断。
第二,商标相同或近似的判断。相同或近似主要是从游戏名称与注册商标的整体字音、字形以及含义上进行区分。游戏名称商标侵权案例中,比较常见的是核心文字相同,从含义上导致混淆。比如,在“口袋梦幻”一案中,原告注册商标为梦幻西游,由于该商标用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,故“梦幻”一词是判断商标是否相同、近似的重点。涉案游戏《口袋梦幻》名称中包含了“梦幻”一词,亦用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,容易造成相关公众误认为涉案游戏来自同一市场主体,或存在经营上、组织上或法律上的关联。
第三,注册商标本身知名度与显著度。注册商标经权利人大量使用、相关公众基于对该注册商标的熟知在看到被控使用行为时更容易联想到在先商标的,混淆可能性更高。涉及游戏名称的商标侵权案件多为这一情形,在“穿越火线”一案中,原告游戏《穿越火线》推出市场较长时间并获得较高市场认知度,被告使用的“穿越火线2”容易使人联想到原告经营的游戏。
第四,恶意因素。商标侵权判定并不以行为人主观过错为要件,但是被控侵权者具有故意攀附在先注册商标知名度等意图的,无疑会增加混淆的可能性。在“穿越火线”一案中,原告经营网络游戏《穿越火线》数年并具有较高的知名度,被告游戏原名为《反恐杀手3——敢死队》,运营数月后改名为《穿越火线2(反恐精英版)》,且没有其他更为该名的合理理由。显然,被告具有攀附原告《穿越火线》商誉的主观目的,其刻意使用“穿越火线2”,很容易使人误认为是《穿越火线》的升级版本。
近些年来,国内很多企业对专利申请方面越来越重视,但是很多企业在专利申请过程中,还是存在一些误区,今天带大家一起简单的来了解一下。
1、自主研发产品无需申请专利就可获得保护。很多专业者或发明者认为,只要是自己研发的产品,无需申请就能获得保护,甚至认为在公开场合发表了,就表示拥有了该项知识产权的保护。专利是一种垄断权,以在先申请为原则。也就是说,自主研发的技术成果如果不申请专利,就得不到法律确认和保护。一旦出现侵权行为,该项自主研发成果是无法获得法律保护的。
2、创意没有成型的产品或者投入生产,无需申请专利,很多权利人或者发明人认为,专利一定要有实际的产品,或者投入生产的工艺流程,才能申请专利。这是对专利申请保护认识不足造成的。实际上,专利只要有切实可行的想法,甚至是只有设计图纸,或者思路,符合专利授权的三要素,就可以申请专利了,既能获得专利保护,还能占领先机,更重要的是投入的成本也是较低的。
3、一个产品仅仅申请一项专利,一些申请人或者发明人认为,一个产品只需要申请一个专利即可,实用新型和外观专利三种,保护的侧重点不同。发明专利主要针对创造性较强的专利,产品工艺方法或者产品结构等等,一般需要两年左右获得授权;实用新型则是针对产品的结构方面申报保护,一般6个月左右获得授权,外观专利则是针对产品的外观申请,一般4个月获得授权。同一个产品,完全可以申请多个专利。
我们知道商标注册成功后有十年的有效期。商标十年后需要更新的,可以重新使用。如果十年后我忘了续借怎么办?根据《商标法》第三十九条的规定,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。《商标法》第四十条和《商标法实施条例》第三十三条规定,注册商标的有效期为十年。注册商标有效期满需要继续使用的,应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续;期满不办理续展手续的,可以延长6个月。逾期未办理续展手续的,撤销注册商标。
因此,商标续展是指商标在有效期内没有续展,而是在期满后6个月内续展,即商标续展。如何区分商标续展和商标延伸?商标续展应当在十年的前十二个月内办理,商标展期应当在十年的六个月内办理。此外,只要公费足够,延期将以公费加滞纳金为准。当然,中介公司也有服务费。商标扩展文件主要包括:
(1)申请人盖章或签字的主体资格证书复印件
(2)在商标注册大厅直接办理的申请人身份证(比对后退回原件)
(3)申请文件为外文的,还应当附中文译本在商标展期内提出商标续展申请后,商标局将在1个月左右发出《商标续展申请受理通知书》,并在4-6个月内发出《商标续展证明》。商标续展证书应当与原商标注册证书一并使用。
有人认为,商标注册成功后,什么都不用担心。由于商标不需要缴纳年费,很多人会忘记商标的有效性,错过续展时间。提醒大家记住商标有效期,及时办理商标续展。否则,一旦错过商标延期的后期,该商标将失效。如果这个时候赶紧重新注册,我们还是可以注册的,但是如果是别人注册的,很难把商标拿回来。
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